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CHAPITRE 1
GESTION DES BIENS COMMUNS
220 Historique ; plan. - Sous l'Ancien droit, la gestion des biens communs était
confiée au mari, « Seigneur et maître de la communauté »1
. Même si le Code civil
préfère une formulation moins féodale, son article 1421 consacra la prépondérance
maritale : « Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre,
aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme ». Toutefois le mari n'apparaît
plus comme le seul propriétaire des biens communs, mais comme un mandataire
légal, ce mandat étant d'ordre public et irrévocable. L'évolution des mœurs ne pouvait
se satisfaire de ce pouvoir sans partage. L'accroissement des pouvoirs de la
femme emprunta deux voies différentes.
Une loi du 13 juillet 1907 institua les biens réservés, conservés par la réforme
de 1965 : « Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice
d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à
sa jouissance et à sa libre disposition... » (anc. C. civ., art. 1404, al. 2). Un problème
a divisé la jurisprudence pour savoir si les gains et salaires eux-mêmes étaient des
biens réservés2
. Par ailleurs, le législateur imposa au mari d'obtenir le consentement
de sa femme pour certains actes considérés comme dangereux pour la communauté
(actes de disposition à titre gratuit, depuis la loi du 22 septembre 1942).
La réforme de 1965 se contenta d'élargir ces hypothèses de cogestion et l'article
1421 issu de cette réforme disposait que « Le mari administre seul la communauté
». La loi de 1985 se devant de parachever cette évolution, deux systèmes
étaient concevables pour établir l'égalité des époux : imposer une codécision généralisée
à tous les actes portant sur les biens communs ou instaurer une gestion
concurrente permettant à chacun des époux d'agir seul. Chaque système n'est pas
dépourvu d'inconvénients. La cogestion est contraignante : elle instaure une lourdeur
incompatible avec une prise de décision rapide ou inutile pour des actes de
■ 1. LOYSEL, 118, art. 225 de la coutume de Paris (H. ROLAND et L. BOYER, Les adages en droit français,
op. cit.,no
présomptif : « Uxor non est proprie socia sed speratus fore ».
■ 2. Contre : Paris, 20 oct. 1982, D. 1984.126, note G. PAISANT ; pour : Versailles, 30 sept. 1988,
Defrénois 1988.1467, obs. G. CHAMPENOIS. Sur l'institution, cf. COLOMER,no
188 et s.
Deuxième partie : Le régime légal
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204). DUMOULIN considérait que les droits de la femme étaient semblables à ceux d'un héritier
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